Судебные решения, арбитраж

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 25.07.2012 ПО ДЕЛУ N 33-1769-2012

Разделы:
Понятие и основные категории наследственного права; Наследственное право

Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено



ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 г. по делу N 33-1769-2012


Судья Крицына А.Н.
Докладчик Игнатенкова Т.А.

25 июля 2012 года судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда в составе: председательствующего: Игнатенковой Т.А., судей Берман Н.В., Федосовой Н.Н. при секретаре Л.
рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Липецке дело по апелляционной жалобе истца К.И. на решение Задонского районного суда Липецкой области от 16 мая 2012 года, которым с учетом определения от 20 июня 2012 года постановлено:
"Сохранить жилой дом, расположенный по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N, в переустроенном состоянии.
Считать жилой дом, расположенный по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N состоящим из помещений: кухни площадью 9,4 кв. м, жилой комнаты площадью 14,8 кв. м, жилой комнаты площадью 20,1 кв. м, пристройки площадью 10,2 кв. м.
Признать за К.И. право собственности на 4/12 доли жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N в порядке наследования.
Признать за К.В. право собственности на 4/12 доли жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N, в порядке наследования.
Признать за П. право собственности на 1/12 долю жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N в порядке наследования.
Признать за М. право собственности на 1/12 долю жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м с кадастровым номером N, в порядке наследования.
Признать за Ч.Т.Н. право собственности на 1/12 долю жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N, в порядке наследования.
Признать за К.Н.М. право собственности на 1/12 долю жилого дома, расположенного по адресу: <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой 34,9 кв. м, с кадастровым номером N, в порядке наследования".
Заслушав доклад судьи Игнатенковой Т.А., судебная коллегия

установила:

К.И. и К.В. обратились в суд с иском к администрации Задонского муниципального района о сохранении в переустроенном состоянии жилого дома и признании права собственности на жилой дом в порядке наследования. В обоснование исковых требований истцы указали, что жилой дом по адресу: <...> принадлежал их родителям К.Н.А. и Ч.Т.В., которые не состояли в зарегистрированном браке. Наследниками имущества после смерти отца являются дети: К.И., К.В., П., М., Ч.Т.Н., К.А., Т. Никто из детей, кроме истцов, наследство родителей не принял. Истец К.И. после смерти отца фактически вступил в права наследования 1/2 долей спорного домовладения, поскольку присматривал за домом, платил коммунальные услуги, производит ремонт дома. Мать Ч.Т.В. свою 1/2 долю этого жилого дома завещала истцам К.И. и К.В. в равных долях. После смерти матери истцы, проживая в спорном жилом доме, фактически приняли наследство. При жизни матери дом был переустроен, а именно печное отопление заменено на газовое, в связи с чем изменился размер общей и жилой площади спорного домовладения, что является препятствием для оформления наследственных прав. Истец К.И. просил признать за ним право собственности на 3/4 доли, а К.В. - на 1/4 долю в праве собственности на упомянутый жилой <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой - 34,9 кв. м,
Судом к участию в деле в качестве соответчиков привлечены П., М., Ч.Т.Н., К.А., К.Н.М. - дочь умершей Т.
В судебном заседании истцы К.И. и К.В. поддержали исковые требования, ссылаясь на те же доводы.
Ответчики П., М., Ч.Т.Н. не возражали против исковых требований о сохранении в переустроенном состоянии жилого помещения, но полагали, что они также имеют право на долю отца в спорном домовладении, указав, что претендуют на наследство, оставшееся после смерти отца К.Н.А.
Ответчик К.А. не явился в судебное заседание, о времени и месте рассмотрения дела извещен.
Ответчик К.Н.М. возражала против заявленного иска, указав, что от наследства не отказывается.
Представитель ответчика администрации Задонского муниципального района Липецкой области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен.
Суд постановил решение, резолютивная часть которого изложена выше.
В апелляционной жалобе истец К.И. просит отменить решение суда, как незаконное и необоснованное, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, указывая на то, что ответчики не приняли наследство после смерти отца. Суд, признавая за ответчиками право собственности по праву наследования по долю отца К.Н.А., не учел, что ответчики с требованиями о признании за ними права собственности в порядке наследования на долю в праве собственности на спорное домовладение в установленном законом порядке не обращались.
Согласно ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке являются:
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.
Изучив материалы гражданского дела, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав истца К.И., его представителя адвоката Бредихину М.Н., поддержавших доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу, что обжалуемое судебное решение подлежит в части отмене по следующим основаниям.
Материалами дела установлено, что на основании договора купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ К.Н.А. и Ч.Т.В. приобрели жилой дом общей площадью 48 кв. м, в том числе жилой - 36 кв. м, с хозпостройками, расположенный по адресу: <...> (л.д. 15).
13.05.1993 г. за К.Н.А. и Ч.Т.В. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение по 1\\2 доле за каждым.
Из технического паспорта на домовладение и справки ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация" от 24.01.2011 г. следует, что общая площадь названного дома составляет 44,3 кв. м, жилая - 34,9 кв. м. Общая площадь дома изменилась за счет переустройства в лит. А, на которое разрешение не предъявлено (л.д. 6, 17)
Из анализа технического паспорта на домовладение по состоянию на 12.05.1993 г. и технического паспорта по состоянию на 18.01.2011 г., суд установил, что в спорном доме печное отопление заменено на газовое, иного переустройства или перепланировки не производилось.
С учетом согласования возможности сохранения спорного жилого дома в переустроенном состоянии с главой Болховского сельсовета, с филиалом ОАО "Липецкоблгаз" - "Задонскгаз", с ООО "Водоканал", с Межрайонным центром технической эксплуатации телекоммуникаций ОАО "Ростелеком" суд пришел к правильному выводу о сохранении дома в переустроенном состоянии, поскольку перепланировка дома не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Ч.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ составила завещание, которым все свое имущество завещала детям К.И. и К.В. по 1/2 доле каждому (л.д. 18).
К.Н.А. умер ДД.ММ.ГГГГ, Ч.Т.В. умерла ДД.ММ.ГГГГ.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (время открытия наследства К.Н.А.) круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества определялись нормами раздела "Наследственное право" Гражданского кодекса РСФСР, введенного в действие с 01.10.1964 г.
В соответствии со ст. 532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются: в первую очередь - дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего родившийся после его смерти. Согласно ст. 546 ГК РСФСР, действовавшего на день открытия наследства ГК РСФСР, признавалось, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. Закон устанавливает единый для всех наследников порядок принятия наследства. Наследник, желающий принять наследство, должен в течение шести месяцев со дня открытия наследства заявить нотариальному органу по месту открытия наследства о том, что он наследство принимает, или своими действиями (вступление в управление или владение наследственным имуществом или частью его) выразить свою волю принять наследство.
По смыслу приведенных норм материального права фактическое принятие наследства выражается в таких действиях наследника, из которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а изъявил волю приобрести его (вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от посягательств или притязаний других лиц, несение расходов по содержанию наследственного имущества, оплата долгов наследодателя и получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств). Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
По данным администрации сельского поселения Болховский сельсовет К.Н.А., умерший ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован и проживал в д. Колодезная с женой Ч.Т.В. и сыновьями К.И. и К.В., наследственное имущество состоит из 1/2 доли жилого дома в <...>, что подтверждает доводы истца К.И. о его фактическом вступлении в права наследования 1/2 доли спорного домовладения после смерти отца К.Н.А.
Признавая за ответчиками П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. право собственности по праву наследования за каждым по 1/12 доли спорного домовладения, суд первой инстанции исходил из того, что все дети К.Н.А. совершили действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Однако в нарушение требований ст. ст. 195, 198 ГПК РФ суд не привел в своем решении доводов в подтверждение этого вывода, не сослался на доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах.
С такими выводами суда первой инстанции согласиться нельзя, поскольку в этой части судебное решение постановлено с нарушением норм материального права, регулирующих правоотношения по вступлению в права наследования, а также с существенным нарушением норм процессуального права.
Согласно п. 3 ст. 196 ГПК РФ принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Вместе с тем, по данному делу бесспорно установлено, что ответчиками П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. в установленном ГПК РФ порядке с самостоятельными требованиями о признании за ними права собственности в порядке наследования на долю в праве собственности на указанное домовладение не обращались, в нарушение требований ч. 1 ст. 56 ГПК РФ доказательств, отвечающих требованиям ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, в подтверждение своего утверждения о фактическом вступлении в права наследования наследственным имуществом К.Н.А. в порядке и в сроки в соответствии со ст. ст. 546 ГК РСФСР не представляли.
Между тем, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В данном случае, как это следует из материалов дела, в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ответчиками П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. не было представлено доказательств по правилам ст. 56 ГПК РФ, отвечающих принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности в подтверждение того, что они в установленный ст. 546 ГК РСФСР 6-ти месячный срок со дня открытия ДД.ММ.ГГГГ наследства после смерти К.Н.А. фактически вступили в права наследования спорным имуществом, принимали в указанный срок меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, производили за свой счет расходы по содержанию наследственного имущества. Участие в похоронах К.Н.А. само по себе не может быть расценено как фактическое принятие наследства в порядке и сроки, предусмотренные ст. 546 ГК РСФСР.
Для приобретения наследства недостаточно являться наследником по закону: необходимо принять наследство одним из способов, указанных в ст. 546 ГК РСФСР и ст. 1153 ГК РФ, т.е. путем подачи в шестимесячный срок со дня открытия наследства по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем совершения в рамках того же срока действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. В этой связи указание ответчиков в качестве наследников к имуществу К.Н.А. в справке сельской администрации само по себе не является основанием для признания за ними права собственности на долю наследственного имущества.
Как следует из материалов дела, ответчики выразили согласие на рассмотрение дела по представленным в материалы дела доказательствам. Однако материалы дела не давали суду предусмотренных законом оснований для принятия решения о признании за ответчиками права собственности в порядке наследования за каждым из них на 1/12 долю спорного домовладения.
Решение суда первой инстанции в части признания права собственности в порядке наследования за П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. на 1/12 долю в домовладении N по <...> не может быть признано законным и обоснованным, отвечающим требованиям ст. ст. 195, 198 ГПК РФ.
Поскольку, разрешая данный спор, суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушил нормы материального права, постановленное по делу решение в части признания за ответчиками права собственности на долю спорного домовладения нельзя признать законным и обоснованным, оно в силу ст. 330 ГПК РФ подлежит отмене в апелляционном порядке в части признания права собственности в порядке наследования за П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. на 1/12 долю в домовладении N по <...>.
А в части признания права собственности в порядке наследования за К.И. и К.В. решение подлежит изменению, за К.И. должно быть признано право собственности на 3/4 доли, а за К.В. - на 1/4 долю упомянутого домовладения N по, общей площадью 44.3 кв. м, в том числе жилой - 34.9 кв. м. В остальной части решение суда надлежит оставить без изменения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 327 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Задонского районного суда Липецкой области от 16 мая 2012 года - отменить в части признания права собственности в порядке наследования за П., М., Ч.Т.Н., К.Н.М. на 1\\12 долю в домовладении N по <...>.
В части признании права собственности в порядке наследования за К.И. и К.В. изменить решение, признав за К.И. право собственности на 3/4 доли, за К.В. - на 1/4 долю домовладения N по <...>, общей площадью 44,3 кв. м, в том числе жилой - 34,9 кв. м, в порядке наследования.
В остальной части это решение оставить без изменения.














© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "NASLEDSTVO.SU | Наследственное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)